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  • 刑法教義學(xué)難逃成為21世紀(jì)全球大笑話的厄運(yùn)

    [ 肖佑良 ]——(2022-7-28) / 已閱2074次

    刑法教義學(xué)難逃成為21世紀(jì)全球大笑話的厄運(yùn)

    法律規(guī)則就是社會矛盾(行為或事件)及其國家解決辦法,或者國家解決社會矛盾的方法與步驟。前者為實(shí)體法,后者為程序法。這個法律概念,準(zhǔn)確地描述了法律實(shí)質(zhì),即法律是什么。例如,刑法第二百三十二條:故意殺人的,處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑;情節(jié)較輕的,處三年以上十年以下有期徒刑。其中,“故意殺人的”或者“(故意殺人)情節(jié)較輕的”,就是社會矛盾,就是罪狀;“處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑”或者“三年以上十年以下有期徒刑”,就是社會矛盾的國家解決辦法,就是刑罰。
    上述法律概念中的社會矛盾,即行為或事件,是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀事物。猶如現(xiàn)實(shí)世界中的蘋果,鸚鵡等客觀事物一樣。天下沒有兩個相同的蘋果,天下沒有兩只相同的鸚鵡。社會矛盾也一樣,天下沒有兩個相同的“故意殺人的”案件。但是,它們都是客觀事物,都具有普遍性、一般性。無論過去,現(xiàn)在,還是將來,所有的蘋果個體,都叫蘋果,所有的鸚鵡個體,都叫鸚鵡,所有千姿百態(tài)的故意致人死亡的構(gòu)成犯罪的具體個案,都叫“故意殺人的”。可見,社會矛盾與蘋果、鸚鵡等客觀事物一樣,具有客觀事物屬性。因此,法律(罪狀)是客觀事物,是確定的、封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。這個結(jié)論直接顛覆了當(dāng)代西方法學(xué)理論中的法律概念,即法律是人類的作品,是不確定的、開放的、不協(xié)調(diào)的、不完美的體系。
    先有具體案例,后有法律規(guī)則。法律規(guī)則必須是對照具體案例中的行為或事件,直接描述而來的。人類有能力準(zhǔn)確描述客觀事物。所以,法律規(guī)則中的社會矛盾,例如刑法分則中的罪狀,描述的是客觀事物的普遍性、一般性,代表客觀事物。有人認(rèn)為,法定犯是先有法律規(guī)則,后有具體案例的。這種情形前所未有,以后也不會有。假如無視具體案例,由立法者憑空設(shè)計(jì)或創(chuàng)作法律規(guī)則,那么出臺具有實(shí)用價值的法律規(guī)則,將是癡人說夢。對此,不到黃河不死心的,大有人在。大家試一試就明白了。顯而易見,法條是客觀事物,不是人類的作品。
    法律規(guī)則是事實(shí)與價值有機(jī)統(tǒng)一的。法律規(guī)則的結(jié)構(gòu):社會矛盾+國家解決辦法。其中,社會矛盾是客觀事物,立法前后都是客觀事物,沒有因立法程序發(fā)生變化。立法后,社會矛盾被納入國家解決范圍,規(guī)定了解決辦法。因此,法律規(guī)則的適用,既包含了社會矛盾的判斷,即事實(shí)判斷,也包含了國家解決辦法的判斷,即價值判斷。顯然,只要事實(shí)判斷準(zhǔn)確了,價值判斷隨之確定。例如,一個故意殺人案例,如果事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度全部清楚了,刑罰隨之確定。換言之,法律適用,事實(shí)判斷與價值判斷是同時進(jìn)行的,是有機(jī)統(tǒng)一的。法律適用的這種事實(shí)判斷與價值判斷合二為一的特征,是由法律規(guī)則特殊性決定的。因?yàn)榉梢?guī)則的價值屬性具有附加性,是通過立法程序附加在社會矛盾上的。然而,西方法學(xué)理論中,法律適用的判斷,人為地預(yù)設(shè)為前后兩個階段,即先事實(shí)判斷,后價值判斷,存在所謂位階關(guān)系。顯然,這與法律規(guī)則事實(shí)與價值有機(jī)統(tǒng)一的實(shí)際不符。
    法律規(guī)則是主客觀有機(jī)統(tǒng)一的。就行為類型的社會矛盾而言,行為本身必然是主客觀統(tǒng)一的,即客觀方面決定主觀方面,主觀方面反映客觀方面。客觀方面透過行為人的眼睛,在眼球底部形成的映象,就是主觀方面。因此,主觀方面與客觀方面實(shí)際是一回事,是行為實(shí)體與行為鏡像的關(guān)系。這就是主客觀統(tǒng)一。對此,信奉刑法教義學(xué)的人,必然要硬扛不服的。不過,人人可以通過實(shí)施具有法律意義的行為,親自驗(yàn)證實(shí)施行為時的主客觀統(tǒng)一。然而,在西方刑法教義學(xué)中,法律規(guī)則,被理論預(yù)設(shè)存在——客觀行為與主觀責(zé)任——兩大支柱。顯然,這種理論預(yù)設(shè),偏離了只有一大支柱即客觀行為支柱的實(shí)際。主觀責(zé)任支柱只是客觀行為支柱的鏡像,不具有獨(dú)立意義。另外,法律規(guī)則是客觀事物,不僅具有形式與實(shí)質(zhì)有機(jī)統(tǒng)一的屬性,而且具有行為規(guī)范與裁判規(guī)范有機(jī)統(tǒng)一的屬性。可是,法教義學(xué)正好相反,不僅形式與實(shí)質(zhì)彼此分離,而且行為規(guī)范與裁判規(guī)范各自獨(dú)立,明顯與客觀事實(shí)不符。
    西方法學(xué)中的法律概念。德國法學(xué)家拉德布魯赫所言:“法律是人類的作品,并且像人類的其他作品一樣,只有從他的理念出發(fā)才能被理解。”
    亞里士多德在《尼各馬科倫理學(xué)》中指出:“法律始終是一種一般性的陳述,但也存在著為一般的陳述所不能包括的情形,……法律所考慮的是多數(shù)案件,亦即典型的和一般的情形,但法律對特殊的情況卻無法加以說明。”
    英國學(xué)者哈特在《法律的概念》一書中提出了“法律的開放性結(jié)構(gòu)”與“規(guī)則中的不確定性”理論。他認(rèn)為法律規(guī)則是人設(shè)計(jì)出來,用來解決社會問題的。同時也認(rèn)為人在設(shè)計(jì)規(guī)則時的認(rèn)知能力有著不完美性。作為人為的產(chǎn)品,規(guī)則便不會有絕對的質(zhì)量完美,而會有質(zhì)量的高低之分。
    上述西方學(xué)者的法律概念,是人為設(shè)定的虛擬化的法律概念,不是對應(yīng)現(xiàn)實(shí)中的具體行為,而是對應(yīng)性質(zhì)相反的兩種具體行為的混合體。也就是,法律是人類的作品,是不確定的、開放的、不協(xié)調(diào)的、不完美的體系。這種表述比較晦澀難懂。為了便于理解,仍以我國刑法第二百三十二條“故意殺人的”罪狀為例,首先,建立兩個集合A和集合B,集合A{正當(dāng)防衛(wèi),緊急避險,執(zhí)行職務(wù)槍決死刑犯,戰(zhàn)爭行為,洞穴奇案,電車難題等等,過去,現(xiàn)在,將來所有合法或者符合社會公眾道德觀的故意致人死亡的具體個案,也就是故意致人死亡的不構(gòu)成犯罪的情形},集合B{把人殺死,把人掐死,把人燒死,把人電擊死,把人毒死,把人溺死,把人推下懸崖摔死等等,過去,現(xiàn)在,將來所有故意致人死亡構(gòu)成犯罪的具體個案,也就是故意致人死亡構(gòu)成犯罪的情形}。在西方法律概念中,我國刑法第二百三十二條“故意殺人的”罪狀涵蓋的范圍,即法律規(guī)則涵蓋的范圍,是集合A中的具體個案和集合B中的具體個案的并集,集合B中的罪與集合A中的非罪,都是符合“故意殺人的”罪狀的,罪與非罪被混為一談。這里犯了概念自相矛盾的邏輯錯誤。其次,在西方的法律概念中,我國刑法第二百三十二條“故意殺人的”罪狀,只描述了故意致人死亡的所有具體個案中的一般性情形(案件數(shù)量最多),也就是使用刀具把人殺死的情形。至于其他故意致人死亡的特殊情形(案件數(shù)量較少),例如,把人掐死,把人燒死,把人電擊死,把人毒死,把人溺死,把人推下懸崖摔死等,“故意殺人的”罪狀,是不能描述這些特殊情形的。此處犯了只見樹木不見森林的錯誤。實(shí)際上,集合B中所有的具體個案,都是相同的客觀事物,全部屬于“故意殺人的”罪狀描述的范疇。
    在西方法學(xué)語境中,由于存在上述兩大錯誤,使得我國刑法第二百三十二條“故意殺人的”罪狀,在具體案件面前難逃存在漏洞、矛盾、晦澀、歧義的厄運(yùn),直接導(dǎo)致了“法律疑義”即法無明確之文,“法律反差”,“法律漏洞”即法無明文規(guī)定,“法律沖突”,“惡法”等法律疑難問題。為了應(yīng)對這些法律疑難問題,保證法律適用,西方法學(xué)家構(gòu)建了釋法說理的路徑。這就是釋法說理的起源,就是法教義學(xué)的起始,就是法律解釋的源頭。實(shí)際上,所謂的法律解釋,所謂的涵攝,都是偽命題,根本不可能實(shí)現(xiàn)。例如,因?yàn)椤肮室鈿⑷说摹弊餇睿砜陀^事物的普遍性、一般性。上述集合B中所有的特殊情形,代表客觀事物的特殊性。客觀事物的一般性、普遍性,與客觀事物的特殊性、個別性,在文字形式上兩者是風(fēng)馬牛不相及的。從一般性、普遍性解釋出來特殊性、個別性,根本做不到;將特殊性、個別性涵攝到普遍性、一般性的下面,也完全不可能。因此,所謂的法律解釋,所謂的涵攝,其實(shí)都是裝神弄鬼的障眼法,都是無中生有的偽命題。例如,入戶搶劫,有人將戶解釋成漁民生活的漁船,認(rèn)為就是法律解釋。這完全是錯覺。因?yàn)椋挥薪忉寷Q定行為規(guī)范的行為動詞,才能算是法律解釋。在“入戶搶劫”中,所謂的將“戶”解釋成“漁船”。這是字詞注釋,不是法律解釋。字詞注釋是性質(zhì)相同的客觀事物的互相替代。事實(shí)上,將“戶”解釋成“漁船”,或者將“漁船”涵攝到“戶”之下,在文字字面上是根本無法實(shí)現(xiàn)的。因此,“戶”解釋為“漁船”,這里的所謂的“解釋”用語,只是徒有虛名。司法解釋,立法解釋,其中的解釋二字,都是徒有虛名的。實(shí)際都是相同事物相同處理或者字詞注釋而己。
    上述所謂法律疑難問題,都是法律概念虛擬化后出現(xiàn)的偽命題。法律概念之所以虛擬化,原因就在于西方法學(xué)家的目光僅僅局限在法律規(guī)則的文字符號上,一葉障目,在法律概念認(rèn)知上出現(xiàn)顛覆性錯誤。殊不知,在法律規(guī)則文字符合的背后,實(shí)際對應(yīng)的是行為整體、行為實(shí)體、客觀事物。例如“故意殺人的”罪狀,表面上只有五個文字符號,背后實(shí)際對應(yīng)了“故意殺人的”這種行為整體、行為實(shí)體、客觀事物。法律規(guī)則回歸本原,回歸行為整體、行為實(shí)體、客觀事物,前述所謂的法律疑難問題就全部自然消失得無影無蹤了。原因就是它們都是法律概念虛擬化之后出現(xiàn)的偽命題。所以,從源頭開始,法教義學(xué)就是偽科學(xué),法律解釋就是偽命題。
    有原則,就有例外。任何行為規(guī)范,包括道德規(guī)范、職業(yè)規(guī)范、法律規(guī)范等,都遵循有原則,就有例外的普遍規(guī)律。也就是說,任何行為規(guī)范,都有例外情形,都不是放之四海而皆準(zhǔn)的。原則是原則,例外是例外,原則與例外,是性質(zhì)相反的兩種客觀事物,不能相提并論,不能混為一談。然而,西方學(xué)者定義法律概念時,將原則與例外混為一談,是法律概念虛擬化的根本原因。特別需要強(qiáng)調(diào)的是,例外情形的判斷:在相同情境中,如果一般人中至少有相當(dāng)部分人會實(shí)施行為人相同的行為,就屬于例外情形。有原則,就有例外。這是法律適用的第一原則。這個第一原則,要求司法人員辦理刑事案件過程中,首先依據(jù)常識常情常理進(jìn)行判斷,是否成立例外。如果成立例外,則不構(gòu)成犯罪,司法程序立即終結(jié);如果不成立例外,就在查明具體案件中的行為與刑法分則條文中的行為相同之后,直接將刑法分則條文中的刑罰適用于具體個案,得出裁判結(jié)論。其中的邏輯,就是相同事物相同處理。
    法學(xué)學(xué)術(shù)垃圾滿天飛。法律概念是法學(xué)理論大廈的基石。法律概念虛擬化,直接導(dǎo)致從法律概念引申出來的整個理論體系,包括法律解釋,法律推理,三段論,犯罪論體系,構(gòu)成要件理論,違法性理論,責(zé)任理論,因果關(guān)系理論,客觀歸責(zé)理論等等,都是裝神弄鬼的虛擬理論,不能通過實(shí)踐檢驗(yàn)。什么自然法學(xué)派,分析法學(xué)派,社會法學(xué)派,都是扯淡吹牛派。虛擬理論沒有淘汰機(jī)制,結(jié)果虛擬理論的法學(xué)論文和法學(xué)專著,泛濫成災(zāi),造成學(xué)術(shù)研究的虛假繁榮景象。幾乎全部的法學(xué)核心期刊,幾乎所有的法學(xué)學(xué)術(shù)著作,沒有實(shí)務(wù)價值,都是吹牛扯淡的學(xué)術(shù)垃圾。在法學(xué)院,在圖書館和書店,法學(xué)學(xué)術(shù)垃圾滿天飛。例如,拉倫茨的《法學(xué)方法論》,哈特的《法律的概念》,哈貝馬斯的《在事實(shí)與規(guī)范之間》,國內(nèi)個人出版的《刑法學(xué)》教科書等等。
    法律適用大道至簡。法律都是常識,要么是生活常識,要么是特定領(lǐng)域的常識。要成為法律適用的頂級高手,唯一的正確路徑,就是堅(jiān)決扔掉所有的法學(xué)學(xué)術(shù)垃圾,多辦案,多研究案例,重點(diǎn)研究不同領(lǐng)域發(fā)生的案例,熟悉不同領(lǐng)域的常識。例如,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,所有電子產(chǎn)品的按鍵操作,都不是發(fā)出指令,而是發(fā)出請求。所發(fā)出的請求,當(dāng)然是不可能違背對方意志的。因此,許霆案成立盜竊罪,違反了特定領(lǐng)域的常識,貽笑大方。法學(xué)理論非常有限,法律適用大道至簡。目前法律適用的全部疑難復(fù)雜,都是教義學(xué)裝神弄鬼鼓搗出來的偽命題。法律適用中遇到的所有新事物,幾乎都是舊事物的改頭換面。法律的生命只在于經(jīng)驗(yàn)。法律邏輯必然是常識,包括相同事物相同處理。
    在刑法教義學(xué)領(lǐng)域,除了提出罪刑法定原則的貝卡利亞、費(fèi)爾巴哈能夠勉強(qiáng)稱得上法學(xué)家外,其他的法學(xué)家,都是假貨。一群連法律概念都搞不明白的人,沒有資格稱為法學(xué)家。全世界已經(jīng)被稱為刑法學(xué)家的人,是一群癡迷紙上談兵的書呆子,完全沒有實(shí)踐檢驗(yàn)真理的意識,連法律是什么都沒有看清楚,就一頭扎了進(jìn)去,窮盡一生研究虛擬理論,鼓搗出大量的學(xué)術(shù)垃圾,裝神弄鬼,以訛傳訛。刑法教義學(xué)淪為偽科學(xué),丟人地球村,現(xiàn)眼本世紀(jì),難逃鬧出全球大笑話的厄運(yùn),請大家拭目以待。

    作者:湖南省城步苗族自治縣 肖佑良
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